Главная | Рецензии на тему наследование по завещанию

Рецензии на тему наследование по завещанию

Поэтому если завещание было составлено недееспособным гражданином, то такое завещание будет недействительным, даже если впоследствии такой гражданин стал дееспособным например, душевно больной выздоровел.

И наоборот, потеря гражданином дееспособности после составления им завещания, например вследствие психического заболевания, не лишает завещание юридической силы. Завещание может быть совершено завещателем только лично, хотя при составлении завещания нередко приходится прибегать к помощи других лиц например, нотариуса , а если завещатель страдает физическим недугом, то к помощи рукоприкладчика.

При написании завещания от руки, оно не может быть исполнено карандашом, поскольку в соответствии с ч. Но при всех обстоятельствах завещание не может быть совершено через представителя.

Завещатель вправе определить или изменить доли наследников в наследственном имуществе. Если к наследованию по закону или по завещанию призываются несколько наследников, у них возникает общая долевая собственность, то есть каждый из наследников имеет определенную долю в праве.

В наследственном праве действует принцип равенства долей, и только завещатель может отступить от этого принципа. При наследовании по завещанию доли считаются равными, если в завещании не указаны доли наследников либо если в завещании не указаны конкретные вещи или права, которые предназначаются определенным наследникам.

В практике имеют место случаи, когда при завещании неделимой вещи нескольким наследникам указывается не доля в праве собственности, а конкретные части этой вещи в натуре например, по комнате в квартире, по этажу на даче и т. Известно, что неделимой считается вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения ст.

Поэтому при исполнении такого завещания возникали определенные трудности. В настоящее время законом специально урегулирована именно данная ситуация. При завещании частей неделимой вещи в натуре она должна считаться завещанной в долях, а размер доли определяется соответственно стоимости указанных в завещании частей. Но при этом не игнорируется и воля завещателя. Она учитывается при определении порядка пользования неделимой вещью. При согласии наследников порядок пользования указывается и в свидетельстве о праве на наследство, и в реестре при регистрации прав на недвижимость.

В случае спора доли наследников в праве на неделимую вещь и порядок пользования ею определяются судом. Наследниками по завещанию могут быть наследники по закону, иные граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Воля наследодателя может получить в завещании самое неожиданное воплощение.

Для продолжения работы вам необходимо ввести капчу

Например, он может лишить права наследования всех своих наследников. Лишение права наследования может быть выражено в двух формах: Каждая из названных форм лишения права наследования имеет свои правовые последствия. В первом случае наследник полностью устраняется от наследования независимо от того, охватывает завещание всё имущество или только его часть. Во втором случае наследник, которого завещатель обошёл молчанием, устраняется от наследования в том случае, если завещатель определяет судьбу всего имущества.

Если же окажется, что какая-то часть имущества осталась не завещанной, то это имущество будет делиться между наследниками по закону.

Удивительно, но факт! Но при этом не игнорируется и воля завещателя.

В число этих наследников войдут и те наследники, которых наследодатель обошел в завещании молчанием. Однако, и свобода завещания не безгранична. Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает круг необходимых наследников, которые имеют обязательную долю в наследственной массе. Завещания, нарушающие интересы необходимых наследников, являются недействительными в части причитающихся им обязательных долей.

Наследодатель может возложить на наследников определенные обязанности. Но исполнять соответствующие обязанности наследники должны только в случае принятия ими наследства, и если все затраты на исполнение будут за счет наследственного имущества.

То есть наследники не должны расходовать собственные средства. Это является своеобразной гарантией наследников. Завещатель может не только назначить, но и подназначить наследника, то есть указать в завещании другого наследника на случай, если назначенный им наследник или наследник по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с наследодателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, не будет иметь права наследования как недостойный.

Наследование по завещанию

Законодатель не предусмотрел отдельного правила о наследовании квартир если не считать некоторых положений ст. В целом большинство наших сограждан предпочитают воздерживаться от составления завещания по той причине, что установленный в законе порядок наследования их вполне устраивает. Страх "накликать беду" приводит к тому, что многие граждане откладывают составление завещания на неопределенный срок, хотя и хотели бы изменить законный порядок посмертного перехода принадлежащего им имущества.

Так, пожилая женщина Н. С семьей сына К. А с сыном П. Это предложение вызвало ссору в семье, в ходе которой Н.

На тему «_________НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ_______________

Кроме того, в соответствии с принципом свободы завещания завещатель вправе по своему усмотрению также включить в завещание иные распоряжения в пользу третьих лиц. Такими распоряжениями выступают завещательный отказ и завещательное возложение. Тайна завещания статья Гражданского кодекса Российской Федерации.

Она призвана защитить, применительно к принципу свободы завещания, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну граждан. Наследодателю важно, чтобы выражение его воли протекало свободно, без какого бы то ни было давления извне. Должна быть уверенность в том, что и после написания завещания, его содержание никем не будет разглашено раньше времени, в том числе и лицами, которые были ознакомлены с завещанием.

Удивительно, но факт! Закон устанавливает, что вместо пая наследник приобретает право получить от кооператива денежную сумму, составляющую стоимость пая умершего члена кооператива ч.

Отсутствие такой уверенности может повлечь за собой недоверие, или вовсе отказ от совершения завещания. Возможно даже, что он выразит в завещании далеко не подлинную свою волю. Стабильность, в регулировании завещательных правоотношений, обеспечивалась несанкционированным обычаем.

И только в XIX веке обычай официально является санкционированным источником завещательного права. Далее наследование по завещанию было регламентировано нормами Свода законов гражданских. В данном акте достаточно полно были регламентированы правила о наследовании по завещанию. После революции отношение законодателя к наследованию по завещанию кардинально изменилось.

Следует особо отметить акт, принятый в апреле г.

Удивительно, но факт! Но исполнять соответствующие обязанности наследники должны только в случае принятия ими наследства, и если все затраты на исполнение будут за счет наследственного имущества.

На основании данного документа наследование как по закону, так и по духовному завещанию отменялось. После смерти владельца имущество, ему принадлежавшее как движимое, так и недвижимое , становилось государственным достоянием Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. При этом нетрудоспособные родственники по прямой нисходящей линии, по восходящей линии, полнородные и неполнородные братья и сестры, супруг умершего получали содержание из оставшегося после него имущества.

Имущество умершего поступало местному Совету, который передавал его в управление учреждений, ведающих на местах соответствующими имуществами Российской Республики, по последнему месту жительства умершего или по месту нахождения оставшегося имущества. Характерно и то, что вышеназванный акт имел обратную силу по отношению ко всем наследствам, открывшимся до его издания, если они еще не приобретены наследниками или, хотя и приобретены, но еще не поступили в их владение.

Энгельса [25] , где прямо указывалось на необходимость отмены наследования. Представляется, что не всегда те или иные теоретические разработки необходимо воплощать в жизнь, особенно если разработки от нее жизни оторваны. Кроме того, наличие имущества, оставшегося после умершего, но еще не переданного и не учтенного соответствующими органами РСФСР, давало благоприятную почву для расхищения этого имущества.

Подводя анализ одной из лучших работ по советскому наследственному праву В. Корнеев указывал на то, что из содержания книги видно следующее: Декретом восстанавливалось наследование по завещанию и по закону [28].

В его нормах уже говорится о возможности наследования, но оно ограничивается 10 тыс. При этом если стоимость наследства превышала указанную сумму, производился раздел, и часть имущества, превышающая предельную сумму, переходила государству. Гражданский кодекс г. Причем такое ограничение распространялось на наследников как по закону, так и по завещанию. При наследовании по закону имущество делилось между названными лицами. Завещанием признавалось сделанное лицом распоряжение на случай смерти о предоставлении имущества одному или нескольким лицам.

Завещание представлялось в нотариальный орган для внесения в актовую книгу. При этом выписка из актовой книги могла заменить завещание. И еще один вопрос, без которого характеристика наследственного права того времени была бы неполной. Это - непризнание обязательств, возникших до 7 ноября г. Официальная позиция была следующей: Вместе с тем в нем законодатель продолжал исходить из потребительского назначения имущества, находящегося в личной собственности граждан.

Необходимо отметить, что советское законодательство прямо запрещало извлекать доходы, не относящиеся к трудовым ст. Земля принадлежала только государству. Исключительность права государственной собственности на землю была закреплена в Основных законах как Союза ССР, так и всех его республик например: Итак, своими истоками наследование по завещанию в римское право.

В дореволюционном российском праве институт наследования по завещанию был достаточным образом регламентирован. Русские цивилисты разработали основные положения об институте завещания, которые до сих пор используются в теории гражданского права.

В первые годы советской власти институт завещания незаслуженно были исключен из гражданского оборота, но с года наследование завещания были законодательно регламентировано и от кодекса к кодексу поступательно развивается.

Современное состояние законодательства о наследовании по завещанию С началом экономических преобразований в стране законодательство, регулирующее отношения собственности, предусмотрело значительное сокращение экономически необоснованных пределов осуществления права собственности. Новый Гражданский кодекс Российской Федерации, развивая и упорядочивая нормы, содержащиеся в названных законах, установил право собственника по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые интересы других лиц действия, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом п.

Современное гражданское законодательство предоставляет гражданам право иметь в собственности любое имущество, за исключением отдельных объектов, которые в соответствии с федеральными законами не могут принадлежать гражданам например, нельзя иметь атомную бомбу.

При этом в отличие от законодательства, действовавшего до г. Одним из самых распространенных оснований возникновения права собственности граждан является наследование. Конституция РФ в гл. В свою очередь Гражданский кодекс РФ в п. В настоящее время наследование движимого и недвижимого имущества, а также имущественных прав и обязанностей граждан по завещанию осуществляется на основании норм, содержащихся в части третьей нового Гражданского кодекса Российской Федерации, который был принят Государственной Думой 1 ноября г.

Здесь аккумулировано подавляющее большинство правовых норм, регулирующих отношения наследования. Однако и другие части ГК РФ содержат нормы, имеющие отношение к наследственному праву. Нормы наследственного права содержатся также и в других нормативных правовых актах. Федеральный закон от Современные общественные отношения настолько разнообразны, что зачастую применение общих норм к конкретным случаям не может отразить специфики ситуации.

Поэтому указанные нормативные акты устанавливают особенности наследования того или иного вида имущества. Кроме того, можно выделить такие источники наследственного права, как Основы законодательства РФ о нотариате от Также при рассмотрении вопросов, связанных с наследованием, следует руководствоваться положениями частей первой и второй Гражданского кодекса РФ и Семейного кодекса РФ [45] , в ряде случаев - нормами Земельного кодекса РФ [46] и Гражданского процессуального кодекса РФ [47].

Таким образом, основу современного законодательства о наследовании составляют положения части третьей ГК РФ и иных нормативных правовых актов. Подведем итог первой главы. Под наследованием следует понимать переход прав и обязанностей умершего лица — наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права.

Конкретизируя понятие наследования, сразу же подчеркнем два обстоятельства: Отечественное наследственное право развивалось достаточно сложно и на некоторых этапах весьма противоречиво. Основа наследования по завещанию была заложена римскими юристами. Ключевые положения наследовании по завещанию были разработаны в дореволюционной праве и до сих пор используются отечественными цивилистами.

Понятие, содержание и формы завещания Решающим фактором наследования по завещанию является завещание, которое в совокупности с другими обстоятельствами открытие наследства, наличие наследства и др. Завещание характеризуется целым рядом юридических признаков [48]. Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Такими причинами в соответствии с п. Так, например, после смерти К. В общем смысле слова под наследством следует понимать то, что переходит в случае смерти наследодателя к его наследникам в порядке наследственного правопреемства.

В науке можно встретить такой термин, как "наследственная масса". Данный термин является аналогом терминов "наследство", "наследственное имущество". ГК РФ закрепляет состав наследства.

Это отражает характер наследства как имущественного конгломерата. В состав наследства могут входить вещи любого рода и в любом количестве, принадлежавшие наследодателю по любым правовым основаниям. Сюда входят как движимые вещи, так и недвижимые, оборотоспособные, ограниченно оборотоспособные.

Но следует учитывать, что в состав наследства может входить только то имущество, которое принадлежало наследодателю на законных основаниях. Это могут быть право частной собственности на различные вещи, залоговое права, право требования, которые следуют из договоров и обязательств, права на результаты интеллектуальной деятельности и другие права, имеющие законное основание.

Что же касается прав и обязанностей, то здесь необходимо учитывать следующее: Если же права и обязанности возникают лишь в результате смерти наследодателя, то говорить о переходе их по наследству не приходится. При таких обстоятельствах права и обязанности не переходят от наследодателя к наследнику, а возникают у наследника по иным основаниям.

Но для этого помимо смерти наследодателя, необходимо наличие и других предусмотренных законом юридических фактов. Так, например, в случае смерти застрахованного лица, если в договоре страхования не указан иной выгодоприобретатель, страховая сумма выплачивается наследникам застрахованного лица.

Удивительно, но факт! И наоборот, потеря гражданином дееспособности после составления им завещания, например вследствие психического заболевания, не лишает завещание юридической силы.

Однако наследственного преемства здесь не происходит, так как право на получение страховой суммы возникает лишь в результате смерти наследодателя. Таким образом, наследник приобретает право, которое самому наследодателю не принадлежало. То же имеет место и тогда, когда в качестве выгодоприобретателя в страховом полисе указан наследник. Имеются в виду права и обязанности, неотделимые от фигуры наследодателя, которые "настолько слились с его личностью, что умирают вместе с ним" Таково, например, право авторства.

В то же время авторство наследодателя продолжает существовать и после его смерти в качестве социально значимого и охраняемого законом юридического факта. Так, в настоящее время в законодательстве установлено, что право на получение подлежащих выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали.

Требования о выплате таких сумм должны быть предъявлены обязанным лицам в течение четырех месяцев со дня открытия наследства.

Рекомендуем к прочтению! презумпция принятия наследства в рк

И лишь при отсутствии лиц, имеющих право на получение сумм, не выплаченных наследодателю, или при непредъявлении этими лицами требований о выплате таких сумм в установленный срок соответствующие суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных ГК РФ ст. Так, в наследственную массу входят права, которые носят неимущественный характер например, право участвовать в управлении делами акционерного общества, если лицо унаследовало акции данного общества.

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается указанным ГК РФ или другими законами. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Прежде всего, это такие права и обязанности, которые имеют тесную взаимосвязь с личностью самого наследодателя, то есть в результате смерти такового смысл дальнейшего осуществления данных прав и обязанностей теряется. Например, трудно себе представить целесообразность осуществления таких прав и обязанностей, как алиментные, Однако в юридической литературе многими авторами высказывается и обосновывается мнение о том, что состав наследства не следует ограничивать лишь принадлежащими наследодателю имущественными правами и обязанностями, надо учитывать тот факт, что связанность личных неимущественных прав и других нематериальных благ с личностью их носителя может быть различной.

Переход личных неимущественных прав и нематериальных благ может иметь место при наследовании в области интеллектуальной собственности, при наследовании предприятия ст. Помимо общих положений о наследовании, гл.

Удивительно, но факт! С семьей сына К.

К таким видам имущества относятся права, связанные с участием в хозяйственных товариществах и обществах, права, связанные с участием в потребительских кооперативах, предприятиях, имущество члена крестьянского фермерского хозяйства, вещи, ограниченно оборотоспособные, земельные участки, невыплаченные суммы, предоставленные гражданину в качестве средств к существованию, имущество, предоставленное государством или муниципальным образованием на льготных условиях, государственные награды, почетные и памятные знаки ст.

Практически все эти виды имущества кроме государственных наград, на которые распространяется законодательство о государственных наградах РФ входят в состав наследства.

Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. Следовательно, момент смерти и момент открытия наследства совпадают.

Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели, он также указывается в решении суда.

Однако в этом случае шестимесячный срок для принятия наследства начинает течь не с указанного дня предполагаемой гибели гражданина, а опять-таки со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим абз. Таким образом, основаниями открытия наследства являются: Документами, которые подтверждают факт смерти наследодателя и могут быть приняты нотариусом в качестве доказательств, свидетельствующих о месте открытия наследства, могут являться: В случае, если судом было вынесено решение об объявлении гражданина умершим, об установлении факта смерти либо факта регистрации смерти, на основании его органами ЗАГСа также выдается свидетельство о смерти, которое и может принять нотариус.

Какие-либо иные документы, косвенно подтверждающие время смерти наследодателя, не могут быть приняты нотариусом для возбуждения наследственного дела. Время открытия наследства имеет чрезвычайно важное практическое значение, так как с ним связано определение состава наследства, сроков на принятие или отказа от наследства, сроков на предъявление претензий кредиторов, срока для выдачи свидетельства о праве на наследство, и, наконец, производный от него момент возникновения прав и обязанностей в том числе права собственности по наследству.

На день открытия наследства определяются меры защиты наследственного имущества и законодательство, применимое к наследственным правоотношениям. Этот день указывается в свидетельстве о смерти гражданина, выданном органами ЗАГСа. Момент смерти определяется исходя из медицинских показаний необратимыми изменениями, произошедшими в мозге человека. Порядок установления факта смерти излагается в Инструкции по констатации смерти человека на основании смерти мозга, утвержденной Приказом Минздрава России от 20 декабря г.

Этот порядок соответствует общим принципам, установленным в Законе РФ "О трансплантации органов и или тканей человека" от 22 декабря г. Смерть не считается наступившей, пока жизнедеятельность организма поддерживается всевозможными техническими средствами например, используется аппарат искусственного дыхания.

Аналогично должен решаться вопрос об оценке статуса субъектов, подвергшихся воздействию низких температур так называемому замораживанию с целью возможного в будущем исцеления от неизлечимых на нынешнем уровне развития медицины заболеваний. Такой субъект не может считаться умершим, следовательно, наследство после него не открывается. Следует иметь в виду, что в соответствии с п.

Наследование открывается после каждого из них, и к наследованию призываются наследники каждого из них. При этом соответственно нотариусом заводятся отдельные наследственные дела. В данном случае одновременной смертью считается смерть наследодателей, наступившая в течение одних календарных суток с 00 до 24 часов.

Разница во времени, исчисляемая часами в пределах одних календарных суток, юридического значения не имеет. Напротив, если один из наследодателей умер, хотя бы через час после первого, однако уже в следующие календарные сутки, он считается умершим позднее первого. При таком подходе может быть и так, что лица, которые умерли один в 23 ч. На практике нередко встречаются ситуации, когда граждане, являющиеся наследниками друг после друга, умирают в разное время, но в пределах одного календарного дня.

Рассмотрим пример из судебной практики. Зубкова обратилась в суд с жалобой на действия нотариуса, отказавшего ей в совершении нотариального действия. При этом она сослалась на то, что Зубков, погиб, а их общий сын Андрей скончался в тот же день от полученных травм, не успев принять наследство после смерти отца, поэтому, по ее мнению, право на принятие причитающейся ему доли наследства перешло к ней, однако нотариальная контора отказала в выдаче свидетельства о праве на наследство.

В связи с возникшим спором о праве Н. Зубкова предъявила иск к Л. Зубковой, с которой погибший С. Зубков на момент смерти состоял в браке, о признании права собственности на квартиру. Свои требования истица мотивировала тем, что после расторжения брака с.

Решением Октябрьского районного суда г. Краснодара, оставленным без изменения Судебной коллегией по гражданским делам Краснодарского краевого суда, иск удовлетворен частично. Как установил суд первой инстанции, квартира была приобретена истицей по договоренности о совместной покупке с бывшим мужем, С. Зубковым, указанным в договоре в качестве покупателя, за счет денежных средств каждого из них, а также вырученных от продажи принадлежащего им ранее земельного участка. Доли в праве общей собственности на совместно приобретенную квартиру суд определил равными, что соответствует правилам п.

Президиум Краснодарского краевого суда судебные решения изменил, сославшись на такие факты. В автотранспортном происшествии С. Зубков погиб сразу, а его сын Андрей был жив в течение одного часа после смерти отца.

Поскольку Зубков Андрей умер после открытия наследства, не успев его принять, то, как считал Президиум, право на принятие причитающейся ему доли наследства перешло в порядке наследственной трансмиссии к его матери - Н. По этому основанию доля Н. Заместитель председателя ВС РФ в протесте поставил вопрос об отмене Постановления Президиума в связи с неправильным применением норм материального права кроме того, нарушением норм и процессуального права.

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя. Таким образом, переход права на принятие наследства возможен только в случае смерти наследника, призванного к наследованию, после открытия наследства, каковым признается день смерти наследодателя, а не час, как ошибочно полагал Президиум краевого суда. Зубков и его сын Андрей умерли в один день, наследство в силу упомянутых норм материального права открылось после каждого из них самостоятельно, течение срока для принятия наследства началось на следующий день после их смерти, поэтому независимо от часа, смерти они не наследуют друг после друга и право на принятие наследства не могло перейти к Н.

В обзоре судебной практики по гражданским делам отмечено, что для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не часы и минуты смерти наследодателя. В случае смерти лиц, имеющих право наследовать друг после друга, в один день они считаются умершими одновременно.

Наследство открывается после смерти каждого из них. Исключением из этого общего правила в настоящее время является только наследование по праву представления. В соответствии с п. Таким образом, лица, наследующие по праву представления, призываются к наследованию и в случае одновременной смерти наследодателя и их родителя, который мог бы являться наследником по закону. Если одновременно умерли завещатель и единственный указанный в завещании наследник, наследование по завещанию не наступает, а наступает, если имеются соответствующие наследники, наследование по закону.

Если наследников по закону у завещателя не имелось, наследственное имущество по праву наследования переходит к государству.

Если имущество было завещано нескольким наследникам с распределением между ними долей, то в случае одновременной смерти завещателя и кого-либо из наследников по завещанию вопрос о наследовании решается в соответствии с правилами о приращении наследственных долей.

Определенной особенностью отличается ситуация, когда одновременно умершие наследодатели были супругами и при этом в наследственную массу входило имущество, являвшееся их общей совместной собственностью, но зарегистрированное за одним из супругов или за каждым из них.

Например, за женой была зарегистрирована квартира, за мужем - автомобиль.

Удивительно, но факт! Ответ на этот вопрос не так прост, как может показаться изначально.

Все имущество приобретено в период брака на совместные средства. У мужа имеется сын от первого брака, у жены наследников первой очереди нет, на наследство после ее смерти претендует её сестра.

Наследники вправе поставить вопрос об определении долей каждого из супругов в совместно нажитом ими имуществе. В этом случае им следует обратиться в суд, ибо нотариус в случае смерти обоих супругов и отсутствия согласия наследников определять их доли в совместной собственности не правомочен.

Также очень важное значение для решения ряда вопросов, связанных с наследованием имеет определение места открытия наследства. Именно по месту открытия наследства наследники подают заявление в нотариальную контору о принятии наследства или об отказе от него, им выдаётся свидетельство о праве на наследство.

В соответствии со ст. Исключение составляют несовершеннолетние, не достигшие 14 лет, и граждане, находящиеся под опекой. Поскольку названные лица не наделены правом выбора места пребывания и места жительства, местом их жительства признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов. Место жительства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет определяется по общим правилам. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за её пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признаётся место нахождения такого наследственного имущества.

Если указанное наследство расположено в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части.

Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости. Если в двух или более местах находятся равноценные части имущества, местом открытия наследства признается местонахождение части имущества, имеющей большее хозяйственное значение.

Такого же правила придерживается нотариальная и судебная практика. Место жительства наследодателя определяется по месту государственной регистрации гражданина. Однако гражданин может и не иметь регистрации по месту жительства, а проживать, зарегистрировавшись по месту пребывания. Срок регистрации по месту пребывания в настоящее время неограничен в соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 15 января г.

N 2-П "По делу о проверке конституционности положений частей первой и третьей статьи 8 Федерального закона от 15 августа года "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" в связи с жалобой гражданина А. Точное определение места жительства имеет большое значение в обеспечении устойчивости наследственных правоотношений, так как именно по месту открытия наследства решается вопрос о применении права той или иной страны к конкретным наследственным отношениям.

В отношении недвижимого имущества действует правило, по которому местом открытия наследства будет место, где это имущество зарегистрировано. Если основная часть наследства выражена в акциях или в доле, пае в капитале иного общества или товарищества, то наследство открывается по месту регистрации соответствующего юридического лица.

Кроме того, определение места открытия наследства необходимо для того, чтобы решить, какая нотариальная контора нотариус выдает свидетельство о праве на наследство и принимает меры к охране наследственного имущества в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства ст.

В случае неправильного определения места открытия наследства возможна ситуация, при которой будет заведено несколько наследственных дел у разных нотариусов в отношении имущества одного наследодателя, что, в свою очередь, почти неизбежно может повлечь нарушение прав и законных интересов отдельных наследников.

Место последнего постоянного жительства наследодателя может быть подтверждено одним из следующих документов: Однако для того, чтобы не поставить в тяжелое материальное положение определенные категории лиц, которые были связаны с наследодателем при его жизни предусматривают право этих лиц на определенную долю наследства. Такое право имеют нетрудоспособные и несовершеннолетние наследники первой очереди по закону, а также иждивенцы умершего.

Все они наследуют, независимо от содержания завещания, не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Эта доля называется обязательной долей. При определении размера обязательной доли учитывается и стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода.



Читайте также:

  • Сроки вступления в права собственности по наследству